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软件发明:是申请专利还是申请版权?

更新时间:06-29 16:02
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  软件发明:专利还是版权?

  简而言之,软件是指使计算机能够执行特定任务的一组指令。软件采用源代码和目标代码的形式。源代码使用人类可读的编程语言,而目标代码使用机器语言。开发软件涉及程序员大量的技能,时间和精力。因此,必须使用最合适的IP保护类型来保护该软件。这里的争论是在软件发明的版权和专利保护之间。


  1957年《版权法》

  第2(ffc)节将“计算机程序”定义为“一组以文字,代码,方案或任何其他形式表示的指令,包括能够使计算机执行特定任务或完成任务的机器可读介质。特别的结果。” 第2(o)节在“文学作品”的定义中包括“计算机程序,表格和包括计算机数据库在内的汇编 ”。通过综合阅读这些条款,《版权法》将软件或计算机程序作为“文学作品”下的“软件作品”进行保护。


  1970年专利法

  《印度专利法》第3(k)条规定,  “数学或商业方法或计算机程序本身或算法”不是发明,因此不能申请专利。

  但是,在某些特殊情况下,只要该软件符合所有可专利性标准,就可以认为该软件可授予专利。如果软件满足新颖性,创造性和工业实用性的要求,则授予专利;并具有技术效果并与某些有形元素相互作用。


  专利保护的利弊

  获得专利保护的主要优势在于,它为软件本身的想法提供了保护,因此可以增加经济利用。版权未提供对单纯想法的保护。专利权人可以使用各种有利可图的途径,例如许可费和特许权使用费。软件专利还可以提高拥有专利的公司的议价能力。但是,也有特定的缺点。

  首先,软件专利不容易获得授予。专利审查员严格审查软件专利,并且它可能无法完全满足可专利性标准。其次,该软件要进行不断的创新和变更,因为当最新版本发布时,已获得专利的软件的较旧版本将过时。这尤其成问题,因为专利维护成本很高。牢记这一点,让我们看一下版权保护。


  版权保护的利弊

  版权的主要优点是获得版权注册的过程相对简单。此外,软件出现时会自动创建版权。其次,在印度,该软件的旧版本和新版本均受版权应用程序的保护。根据《版权规则》第70(5)条,申请人必须提交源代码和目标代码。但是,它们不必是完整版本。最后,版权的期限(寿命加上60年)比专利的期限(20年)长得多。

  版权保护的主要问题在于,仅保护某个创意的表达,而不保护该创意本身。因此,在软件方面,只有源代码或目标代码格式的软件书面代码受保护,任何第三方都可以复制软件的功能。任何第三方都可以通过开发自己的软件来表达想法。


  USPTO中的方案

  USPTO一直在犹豫是否授予软件专利保护。美国专利商标局和联邦法院已将许多软件发明视为“抽象构想”。抽象的想法不符合专利保护的条件。自从对“抽象思想”的认识以来,美国专利商标局在授予软件专利时的许可率已从约50%的许可率下降到约10%的许可率。在美国,根据《美国法典》第17篇版权法,将版权保护授予被视为“文学作品”的软件。§101.版权保护软件程序的结构,顺序和组织。


  EPO中的业务情景

  《欧洲专利公约》第52条第2款(c)项不将软件程序视为可授予专利的主题。具体而言,EPC认为“进行心理行为,玩游戏或经商的方案,规则和方法以及计算机程序”不是可专利的发明。据此,大多数欧洲国家也已将软件程序排除在专利保护范围之外。但是,EPC第52条第(3)款规定,计算机程序的可专利性,除其他外,仅在欧洲专利申请和与该主题相关的专利“本身”被排除在外。这意味着软件应该超越硬件和软件之间的技术交互。欧盟计算机程序指令为软件提供文学作品的版权保护。


  结论

  软件程序固有地具有版权保护,这显然具有许多好处。但是,如果申请人能够证明存在确定的创造性,并希望在商业上最大程度地利用该软件,则专利保护可能更合适。必须牢记所有方面,以便做出明智的决定。

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